Понятие и признаки кражи в уголовном праве

Предмет

Предмет при совершении кражи является обязательным элементом, так как в Примечании к ст. 158 УК РФ указано, что предметом любого хищения, в том числе и тайного, является только чужое имущество.

Такое имущество должно обладать следующими признаками:

  1. Физический признак.

Имущество должно обладать материальными признаками, то есть оно должно быть осязаемым, его можно потрогать. Иными словами, имущество в контексте предмета кражи понимается как телесные вещи.

Однако в 2018 году был введен новый особо квалифицирующий признак — п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, поэтому теперь предметом могут выступать и электронные денежные средства.

  1. Юридический признак.

Имущество должно быть чужим для виновного лица, то есть не принадлежать ему на законном основании. Если Петр забирает у своей жены телевизор, который они купили вместе в браке, то нельзя говорить о наличии признака «чужое имущество». В этом случае действия могут расцениваться как самоуправство (при наличии признаков).

  1. Экономический признак.

Имущество должно обладать некой ценностью, которая выражается в стоимости похищенного.

Его действия будут квалифицированы как угон по ст.

Понятие и квалифицирующие признаки кражи в уголовном праве

Одним из самых распространенных преступлений является посягательство на чужое имущество. Воровство в странах Средней Азии наказывают отрубанием рук виновному, в России, пока законодатель не подразумевает подобного наказания, но санкция за этот вид преступления все же имеется. Квалифицирующие признаки кражи регламентируются статьей 158 УК РФ.

Для того чтобы работники следственного отдела правильно отличали одно злоумышленное действие от другого, законодатель определяет признаки кражи в уголовном праве.

Совершение кражи с незаконным проникновением в жилище

Жилищем признаются места временного или постоянного пребывания людей.

К таким местам, помимо квартиры, можно отнести:

  • комнату в общежитии;
  • номер в отеле;
  • дачный дом;
  • коттедж.

Балконы, веранды, тамбуры также будут считаться жильём.

Все виды хозяйственных построек, которые могут служить крышей над головой, но для проживания не годятся, правоприменительной практикой жилищем не считаются. В ст. 139 УК РФ сформулировано определение жилища, жилым помещением можно назвать даже строительные бытовки, несмотря на отсутствие в них необходимого благоустройства.

Ответственность за сломанные замки, иные запирающие механизмы, двери уже содержится в этом пункте, а вот повреждение мебели, декора стен, предметов обстановки повлечёт дополнительное вменение виновному ст. 167 УК РФ.

Квартирные кражи, осуществляются профессионалами, именуемыми «домушниками». Как правило, они долго выслеживают объект и тщательно проводят подготовку. Так, при обнаружении в ограбленной квартире трупа её хозяина следует проработать версию об инсценировке похищения материальных благ, направляющей предварительное следствие по ложному следу и маскирующей убийство.

номер в отеле;.

Понятие и признаки кражи в уголовном праве

76. Понятие, формы и виды хищения.

Под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Признаки хищения:

1) изъятие и (или) обращение в пользу виновного или других лиц – предполагает извлечение чужого имущества из владения собственника или иного владельца и перевод данного имущества в обладание виновного;

2) противоправность изъятия и (или) обращения чужого имущества в пользу виновного или других лиц при хищении заключается в совершении этих действий, во-первых, в нарушение законодательства, регламентирующего порядок распределения материальных благ в государстве, и, во-вторых, в предусмотренных законом формах (кража, мошенничество, присвоение, растрата, грабеж и разбой);

3) безвозмездность характеризует хищение как изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц без возмещения его эквивалента и при отсутствии у лица намерения осуществить такое возмещение в будущем;

4) наличие прямого умысла, направленного на преступное завладение чужим имуществом с целью обращения его в свою пользу или передачу с корыстной целью другим лицам. Виновный всегда осознает не только общественную опасность своих действий, но и то, что имущество чужое. Он предвидит обязательное наступление материального ущерба для собственника или иного владельца имущества и желает этого. Предмет хищения – чужое имущество, которое может быть недвижимым и движимым. Под имуществом понимаются вещи, в создание которых вложен общественно необходимый труд человека, обосабливающий их от природного состояния.

Чужим является имущество, на которое лицо не имеет ни действительного, ни оспариваемого права собственности.

К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, т. е. объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты.

Вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги, признаются движимым имуществом.

Имущество как предмет хищения должно обладать совокупностью следующих признаков:

с социальной стороны – представлять собой именно имущество;

с правовой стороны – быть чужим для виновного;

с экономической стороны – иметь материальную ценность и определенную стоимость. Материальная ценность состоит в том, что имуществом признаются товарно-материальные и иные ценности, имеющие стоимость и ее денежное выражение – цену. Стоимость отражает объективную ценность вещи, ее общественную полезность;

с физической стороны – практически всегда являться движимым;

с позиции квалификации преступлений – находиться в свободном и бесконтрольном обороте.

Формы хищения (по способу изъятия или обращения имущества):

• присвоение и растрата;

В зависимости от стоимости похищенного в науке уголовного права выделяют виды хищения, к которым относятся следующие:

· мелкое хищение — признается административным правонарушением и предусмотрено в ст. 7.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

· хищение, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину — содержание раскрыто в п. 2 примечания к ст. 158 УК; Значительный ущерб гражданину в статьях настоящей главы определяется с учетом его имущественного положения, но не может составлять менее двух тысяч пятисот рублей.

· хищение, совершенное в крупном размере — содержание раскрыто в п. 4 примечания к ст. 158 УК; Крупным размером в статьях настоящей главы признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным – один миллион рублей.

· хищение, совершенное в особо крупном размере — содержание раскрыто в п. 4 примечания к ст. 158 УК; более миллиона

· хищение предметов, имеющих особую ценность (независимо от способа совершения).

Стоимость отражает объективную ценность вещи, ее общественную полезность;.

Обратите внимание!

В других видах хищений чужого имущества воровство совершается открыто. Так, например, при грабеже, отличительным признаком является понимание вора, что окружающие видят его преступные действия и осознают их незаконность. При разбое осуществляется нападение с целью хищения.

Для квалификации деяния вора важна сумма ущерба, который причинен владельцу похищенной вещи. Если она менее пяти тысяч рублей, то ст. 158 УК РФ не применяется. К виновному в мелком хищении будет применена санкция по КоАП РФ.

При краже, которая совершается без отягчающих обстоятельствах, преступнику грозят следующие виды наказания:

  • штраф до восьмидесяти тысяч рублей;
  • штраф в размере зарплаты или иного дохода виновного лица за период до шести месяцев;
  • обязательные работы до трехсот шестидесяти часов;
  • исправительные работы до одного года;
  • ограничение свободы до двух лет;
  • принудительные работы до двух лет;
  • арест до четырех месяцев;
  • лишение свободы до двух лет.

К преступникам, которые совершили кражу группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение, хранилище или из одежды либо ручной клади, находившихся при потерпевшем, а равно с причинением значительного ущерба применяется наказание в виде:

  • штрафа в размере до двухсот тысяч рублей;
  • штрафа в размере зарплаты (иного дохода) виновного лица за период до восемнадцати месяцев;
  • обязательных работ до четырехсот восьмидесяти часов;
  • исправительных работ до двух лет;
  • принудительных работ до пяти лет с ограничением свободы до одного года или без такового;
  • лишения свободы до пяти лет с возможным дополнительным ограничением свободы на срок до года.

При краже, которая совершается путем незаконного проникновения в жилище, из нефтепровода (нефтепродуктопровода, газопровода), в крупном размере, преступники наказываются:

  • штрафом в размере от ста до пятисот тысяч рублей;
  • штрафом в размере зарплаты (иного дохода) виновного лица за период от года до трех лет;
  • принудительными работами до пяти лет с возможным дополнительным ограничением свободы на срок до полутора лет;
  • лишением свободы до шести лет с возможным штрафом до восьмидесяти тысяч рублей или в размере зарплаты (иного дохода) виновного лица за период до шести месяцев и с возможным ограничением свободы на срок до полутора лет.

За кражу, которая совершена организованной группой или в особо крупном размере, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с возможным назначение штрафа в размере до миллиона рублей или в размере зарплаты (иного дохода) виновного лица за период до пяти лет, с возможным ограничением свободы на срок до двух лет.

К преступникам, которые совершили кражу группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение, хранилище или из одежды либо ручной клади, находившихся при потерпевшем, а равно с причинением значительного ущерба применяется наказание в виде.

Признаки хищения, кражи

Объективным признаком хищения является наступление общественно опасных последствий, в виде имущественного ущерба для собственника и иных лиц. Хищение квалифицируется степенью прямых убытков, то есть стоимостью похищенного имущества, но в рамках гражданского судопроизводства потерпевший вправе требовать возмещение упущенной выгоды в результате хищения.

Обязательными субъективными признаками являются прямой умысел и корыстная цель.

Является ли решение тайным, решается исходя из субъективной оценки ситуации хищения самим виновным. “Как тайное хищение чужого имущества (кража) следует квалифицировать действия лица, совершившего незаконное изъятие имущества в отсутствие собственника или иного владельца этого имущества, или посторонних лиц либо хотя и в их присутствии, но незаметно для них. В тех случаях, когда указанные лица видели, что совершается хищение, однако виновный, исходя из окружающей обстановки, полагал, что действует тайно, содеянное также является тайным хищением чужого имущества” (п.2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 года “О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое” // БВС РФ. 2003. N 2).

Читайте также:  Образец кадастрового паспорта на земельный участок

Кража (и все другие формы хищения, кроме разбоя) считается оконченным преступлением с того момента, когда виновный изъял чужое имущество и получил реальную возможность использовать его или иным образом распорядиться им по своему усмотрению (п.6 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 года “О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое” // БВС РФ. 2003. N 2).

Оно представляет собой незаконный тайный доступ, недозволенное вхождение в жилище, помещение или хранилище вопреки воле лица, ведающего находящимся в них имуществом или охраняющего его.

Признаки хищения в уголовном праве

Хищение – это совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества (примечание 1 к ст. 158 УК РФ).

Под хищением в уголовном праве понимается совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества (примечание 1 к ст. 158 УК РФ).

Из данного определения вытекают следующие признаки хищения.

1) Предметом хищения является имущество, к которому относятся вещи; энергия (тепловая, электрическая и иная форма, заключенная в определенные рамки); деньги (в том числе безналичные); ценные бумаги (в том числе бездокументарные); природные ресурсы.

Не являются предметами преступлений против собственности вещи, изъятые из оборота, т.е. те вещи, которые не могут находится в гражданском обороте и прямо указанные в таком качестве федеральными законами.

2) Имущество (предмет преступления) должен быть чужим, т.е. не находящимся в собственности или законном владении виновного. При этом необходимо иметь в виду, что не может являться предметом хищения бесхозное имущество. Такое “ничье” имущество не является чужим, т.к. в его отношении нет другого (“чужого”) лица.

3) Имущество должно быть изъято и (или) обращено в пользу виновного или других лиц.

Изъятие – завладение предметом, т.е. выведение его из владения собственника. Присуще всем формам хищения, кроме присвоения и растраты.

Обращение – переход в пользу виновного или других лиц, в интересах которых действует виновный. Самостоятельное значение имеет при таких формах хищения, как присвоение и растрата.

Обращение в пользу означает, что виновный или другие лица, которым он сознательно передал похищенное имущество, получают возможность владеть, пользоваться и распоряжаться этим имуществом.

4) Изъятие (обращение) имущества должно быть безвозмездным.

Безвозмездность означает, что потерпевшему не представляется равноценного имущественного эквивалента. Стоимость безвозмездно изъятого имущества определяет размер хищения. Для наличия состава преступления безвозмездность не должны быть малозначительной, однако для хищения, совершенного путем грабежа или разбоя пределы малозначительности отсутствуют.

5) Изъятие (обращение) имущества должно быть противоправным.

Под противоправностью деяний, которые образуют хищения, понимают их противоречия нормам законодательства (в первую очередь, гражданского), установленным в законе основаниям прекращения права собственности.

6) Хищение является материальным составом преступления, т.к. его последствием является причинение ущерба собственнику (иному владельцу) имущества (за исключением ст. 162 УК РФ – “Разбой”), где момент окончания преступления перенесен на более раннюю стадию).

7) С субъективной стороны хищение является умышленным преступлением.

8) Изъятие (обращение) должно быть совершено с корыстной целью.

Корыстная цель – еще один признак субъективной стороны), которая подразумевает, что виновное лицо в результате хищения желает удовлетворить свои материальные потребности или материальные потребности иных лиц, в судьбе которых он заинтересован. Деяние не должно квалифицироваться как хищение, если имущество изымается с другой целью, например, из мести, в хулиганских целях, в целью уничтожения.

9) Субъектом хищения может быть вменяемое лицо достигшее определенного возраста:

  • для кражи, грабежа, разбоя (ст. 158 , 161, 162 УК РФ) – 14 лет;
  • для мошенничества, присвоения, растраты и хищения предметов, имеющих особую ценность (ст. 159, 160, 164 УК РФ) – 16 лет.

Если лицо в возрасте 14-16 лет совершит хищение предметов, указанных в ст. 154 или 221 УК РФ путем кражи, грабежа или разбоя, ответственность наступает соответственно по ст. 158, 161 или 162 УК РФ.

Источник: Хабаров А.В. Преступления против собственности. Тюмень: ТюмГУ, 1999.

158, 161 или 162 УК РФ.

Понятие и признаки хищения в соответствии с УК РФ

Рубрика: Уголовное право и процесс

Дата публикации: 30.06.2019

Статья просмотрена: 1127 раз

Основным элементом данного преступления выступает предмет хищения, что также является его признаком.

Состав преступления

Понятие и признаки хищения (прим. к ст. 158 УК ):

  1. Изъятие (оборот) чужого имущества.
  2. Противозаконность изъятия. Например, обвиняемый насильственно изъял у потерпевшего одолженную им ранее сумму денег. В этом случае противозаконным является не сам факт изъятия, а способ его совершения. Поэтому действия виновного будут квалифицированы не как хищение, а как самоуправство (ст. 330 УК ).
  3. Отсутствие возмещения.
  4. Корыстный мотив.
  5. Ущерб, нанесенного владельцу имущества. Подразумевается именно величина реальных убытков, а не упущенной выгоды. Возмещение последней может быть истребовано с виновного подачей гражданского иска.

Сюда относят также деньги, в том числе безналичные, и ценные бумаги.

Определение понятия в уголовном праве

Что это такое? Понятие хищения разъясняется самим законодателем в примечании 1 к ст.158 УК РФ. Согласно ему, под уголовно-наказуемым хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Причиняет собственнику или законному владельцу имущественный вред.

Предмет хищения

Важно отметить, что предметом хищения можно считать имущество, принадлежащее к материальному миру и имеющее ценность, которую можно выразить в финансовом эквиваленте. Украдено может быть недвижимое и движимое имущество, документы или деньги. При этом не могут являться предметом хищения документы, не обладающие потребительской стоимостью, а соответственно, принадлежащие к неимущественным. К формам хищения можно отнести кражу, разбой, грабеж, присвоение и некоторые виды мошенничества.

Для последнего пункта уместен следующий пример сотрудник производственного предприятия присваивает себе деталь, которая оценивается в 2500 рублей.

Введение

Законодатель всегда исходил из того, что отношения собственности представляют собой сердцевину экономики, важнейшую социальную ценность. С появлением кодифицированных законов (кодексов) правовая доктрина придерживалась той концепции, что укрепление и развитие различных видов собственности способствуют экономическому процветанию общества и отдельных граждан.

Правовые отношения создают возможность присвоения материальных благ, использования их, распоряжения ими как для общества в целом, так и для отдельных его членов, в то время как преступления против собственности представляли и представляют значительную опасность для общества.

“В уголовном праве России послеоктябрьского периода вопрос о важности данной группы преступлений и их месте в системе УК решался неоднозначно. В силу господствовавшего представления о приоритетной роли социалистической (государственной и общественной) собственности закон всегда, начиная с первых декретов Советской власти, в той или иной мере предусматривал повышенную ответственность за посягательства на эту форму собственности по сравнению с преступлениями против личной собственности. Поэтому в Особенной части УК РСФСР 1960 г. глава о преступлениях против социалистической собственности была помещена на втором месте после главы о государственных преступлениях и перед главой о преступлениях против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности. Соответственно глава о преступлениях против личной собственности была отнесена еще дальше, на пятое место. Лишь 1 июля 1994 г. Федеральным законом РФ были внесены изменения в Уголовный кодекс, создана единая глава о преступлениях против собственности. Такое решение отвечало положению ч.2 ст.8 Конституции Российской Федерации о том, что в России признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности.

Преступления против собственности иногда по традиции называют имущественными преступлениями. Именно так назывались они в заголовках соответствующих глав Уголовных кодексов 1922 г. и 1926 г., поскольку большинство преступлений против собственности имеют своим предметом имущество. Однако название главы “Преступления против собственности” в Кодексе более уместно, поскольку содержит прямое указание на объект преступлений, а система Особенной части УК построена в основном по признаку родового объекта”[1].

Необходимость защищать собственность опирается не только на положение ст.8 Конституции РФ, но и на ее ст.35, гласящую, что право частной собственности охраняется законом и каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами.

Базовыми гражданско-правовыми нормами о собственности служат также следующие статьи Гражданского кодекса РФ:

“Содержание права собственности” (ст. 209);

“Право собственности граждан и юридических лиц” (ст.213);

“Истребование имущества из чужого незаконного владения” (ст.301);

“Защита прав владельца, не являющегося собственником” (ст.305).

Охрана собственности от преступных посягательств – одна из задач Уголовного кодекса, закрепленная в ст.2. Значение уголовно – правовой борьбы с преступлениями против собственности обусловлено прежде всего их криминологической характеристикой. Они составляют 60%[2] всех преступлений, зарегистрированных в России за последние годы. О значении преступлений против собственности можно судить также по расположению соответствующей главы в УК РФ 1996 г. непосредственно за разделом о преступлениях против личности. Согласно современному представлению о системе социальных ценностей право собственности признается важнейшим из социально – экономических прав личности. Следовательно, посягательства на собственность являются опосредованно также посягательствами на личность[3].

Повышенная общественная опасность хищений чужого имущества заключается еще и в том, что они дезорганизуют экономическую жизнь, позволяют одним паразитически обогащаться за счет других, пагубно влияют на тех, кто способен встать на путь преступлений.

Объектом курсового исследования являются общественные отношения в сфере криминализации и установления уголовной ответственности за тайное хищение чужого имущества.

Предметом курсового исследования являются нормы уголовного права, которые раскрывают сущность тайного хищения чужого имущества (кражи) и устанавливают ответственность за совершение данного преступления. В предмет исследования также входят нормы административного законодательства и нормативно-правовые акты других отраслей права, которые раскрывают особенности понимания данной формы хищения.

Цели и задачи курсового исследования. Целью курсовой работы является исследование уголовно-правовой регламентации установления уголовной ответственности за кражу и разработка научно обоснованных и практически значимых рекомендаций, направленных на совершенствование уголовного законодательства и оптимизацию квалификации краж.

Читайте также:  Закон про курение в общественных местах

Цель исследования определила постановку и решение следующих задач:

показать в ретроспективном аспекте, что представляет собой кража как самостоятельное преступление на сегодняшний день;

дать уголовно-правовую характеристику кражи по действующему УК РФ, выявить пробелы законодательства и проблемы в его применении, сформулировать рекомендации по совершенствованию уголовно-правовых норм;

рассмотреть вопросы отграничения кражи от иных форм хищений.

В качестве теоретической базы курсового исследования использованы труды известных ученых – специалистов в области уголовного права: Борзенкова Г.Н., Завидова Б. Д, Кригера Г. А, Рарога А.И., Таганцева Н.С., Трайнина А.Н., Козаченко И.Я., Халдеева А. и др.

Методологическую основу курсового исследования составляет комплексное применение общенаучных и частнонаучных методов познания – диалектического, логико-юридического, сравнительно-правового, конкретно-социологического, анализа и синтеза, статистического, исторического.

В ходе подготовки работы анализировалось законодательство ряда зарубежных стран, законодательство дореволюционной России, РСФСР и СССР, подробно исследовался действующий Уголовный кодекс Российской Федерации. Составной частью методологической основы курсовой работы явились Постановления Пленумов Верховного Суда СССР, РСФСР и РФ, а также материалы опубликованной судебной практики и архивные уголовные дела нескольких районных судов г. Новосибирска.

Охрана собственности от преступных посягательств – одна из задач Уголовного кодекса, закрепленная в ст.

2. Понятие и признаки хищения в современном уголовном праве

В тех случаях, когда хищение совершается группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой, действия их участников квалифицируются по признакам крупный ущерб гражданину , крупный размер , особо крупный размер исходя из общей суммы похищенного всеми участниками преступной группы.

Понятие и признаки кражи в уголовном праве

ГЛАВА 2. ХИЩЕНИЕ И ЕГО ПРИЗНАКИ

Понятие хищения как родового по отношению к целой группе посягательств на собственность – продукт длительного исторического развития. Подобно тому, как общему понятию преступления предшествует формулирование составов конкретных преступлений, а общему понятию наказания – закрепление конкретных видов наказаний, собирательное понятие хищения объективно не могло сформироваться ранее, чем приобретут значение отдельные способы и виды хищений как самостоятельных уголовно-юридических понятий и сложится более или менее развитый комплекс норм, требующих систематизации и вычленения неких характерных для всех них признаков. [1]

Впервые определение хищения в белорусском уголовном праве было предложено в постановлении Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 17 июня 1994 г. № 3 «О применении судами законодательства по делам о хищениях имущества», и непосредственно определялось как «совершенное любым способом с корыстной целью умышленное незаконное и безвозмездное изъятие чужого имущества независимо от формы собственности». [2] В научной литературе в этот период времени хищение рассматривалось как умышленное, противоправное, безвозмездное изъятие имущества из наличных фондов с корыстной целью и с причинением материального ущерба. [3]

Однако, при разработке нового уголовного законодательства и конструировании норм о преступлениях против собственности, законодатель предпочел иной вариант употребления рассматриваемой дефиниции. В действующем УК РБ 1999 г. хищение это «умышленное противоправное безвозмездное завладение чужим имуществом или правом на имущество с корыстной целью путем кражи, грабежа, разбоя, вымогательства, мошенничества, злоупотребления служебными полномочиями, присвоения, растраты или использования компьютерной техники». Рассмотрим основные признаки хищения более подробно.

1. Имущество.

В гражданском праве подход к определению имущества неоднозначен. В большинстве случаев имущество рассматривается в трех ипостасях: 1) это вещи или их совокупность; 2) это вещи и имущественные права; 3) это вещи, имущественные права и обязанности. [4] Ввиду того, что понятие «имущество» действительно имеет различное значение, в науке уголовного права принято выделять три признака имущества: 1) физический признак (материальность предмета посягательства), 2) экономический признак (выражение ценности вещи в ее стоимости), 3) юридический признак (чужое имущество).

Физический признак имущества означает, что предметом хищения могут быть вещи, деньги, ценные бумаги и иные предметы материального мира, не лишенные своей вещной субстанции.

Предметом хищения могут выступать ценные бумаги. Деление ценных бумаг, в основе которого лежит способ обозначения управомоченного лица, наиболее важен для теории уголовного права. Так, права, удостоверенные ценной бумагой, могут принадлежать: предъявителю ценной бумаги (ценная бумага на предъявителя); названному в ценной бумаге лицу (именная ценная бумага); названному в ценной бумаге лицу, которое может само осуществить эти права или назначить своим распоряжением другое управомоченное лицо (ордерная ценная бумага).

Любое лицо, завладевшее ценными бумагами на предъявителя, практически беспрепятственно может реализовать закрепленное в этой ценной бумаге право имущественного характера. Поэтому моментом окончания хищения ценной бумаги на предъявителя будет являться момент фактического завладения ценной бумагой, при наличии реальной возможности ею распорядиться. Незаконное завладение именными ценными бумагами само по себе еще не дает возможности для реализации выраженного в них права. Для этого со стороны преступника требуются дополнительные усилия, направленные на выдачу себя за собственника по именной ценной бумаге (подделка сертификатов или фальсификация документов). Поэтому завладение именной ценной бумагой должно рассматриваться как приготовление к совершению хищения (как правило, в форме мошенничества). Ордерные ценные бумаги с бланковым индоссаментом могут быть предметом хищения, и преступление будет считаться оконченным с момента завладения такой ценной бумагой. В случае, если имеет место ордерный индоссамент (т.е. если прямо указано лицо, которому должно быть произведено исполнение), то завладение преступником такой ценной бумагой должно быть расценено как приготовление к хищению, поскольку наличие ордерного индоссамента, указывающего на постороннее преступнику лицо, не позволит виновному распорядиться данной ценной бумагой. Исключение может составить мошенничество, когда виновный обманом или злоупотреблением доверием добьется совершения ордерного индоссамента в его пользу или же вымогательство.

Безналичные средства, наряду с деньгами, являются предметом преступлений против собственности. Безналичные денежные средства (деньги находящиеся на счетах и во вкладах) представляют собой право требования к банку о выдаче данных средств в виде наличных денежных знаков либо перевода их на иной счет, т.е. безналичные денежные средства являются имущественным правом. Безналичные денежные средства являются особым видом предмета преступлений против собственности, т.к. не относятся к вещам материального мира, представляя собой записи на счетах в банковских и кредитных учреждениях.

Хищение бездокументарных ценных бумаг есть также противоправное приобретение права на имущество. Бездокументарная ценная бумага – это специфический объект права собственности, выраженный посредством юридической фикции – абстрактного документа (т.е. отраженный в бездокументарной форме), юридическая природа которого определяется подобной формой выражения, зависящей от вида ценных бумаг, и предоставляющий соответствующему субъекту права имущественные и неимущественные права.

Хищение информации, т.е. присвоение машинной информации, в том числе программного обеспечения, несанкционированное копирование информации, завладение сведениями, составляющими банковскую или коммерческую тайну и т.п., не рассматривается как хищение потому, что хищение сопряжено с завладением (изъятием) определенных ценностей из фондов собственника. В настоящее время похитить информацию не представляется возможным, но вести речь можно о противоправном завладении информацией экономического характера, т.е. именно такой, которая вовлечена в экономический оборот и может подлежать некой оценке, выраженной в ее денежном (стоимостном) или ином эквиваленте.

В таком же ключе необходимо решать вопрос о посягательстве на объекты интеллектуальной собственности. Результаты интеллектуальной деятельности сегодня не входят в предмет преступлений против собственности, и за посягательство на интеллектуальную собственность ответственность предусмотрена в главах о преступлениях против конституционных прав и свобод человека и гражданина (нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав), против порядка осуществления экономической деятельности (незаконное использование товарного знака), против информационной безопасности (неправомерное завладение компьютерной информацией) и т.д. О хищении таких неосязаемых и бестелесных предметов, как научная идея, сюжет художественного произведения и т.п. предпочитают говорить лишь в фигуральном смысле, но никак не в юридическом, [5] т.к. похитить можно книгу, видеокассету, диск и прочие материальные носители творческого труда (вещественные предметы), но не произведение, мелодию и иные подобные продукты человеческого разума.

Предметом хищения не может являться энергия. Энергия с юридической точки зрения представляет собой количественную меру различных форм движения материи и свойство материи производить полезную работу, выступающее как объект гражданских прав и особый товар, относящийся не к вещам и не к имущественным правам, а к особой промежуточной объективной категории – «иному имуществу», обладающей специфическими свойствами, ограничивающими возможности его использования в гражданском обороте. В настоящее время «хищение» энергии рассматривается как незаконное пользование (потребление) энергии и расценивается как преступление, причиняющее имущественный ущерб собственнику без признаков хищения (ст. 216 УК).

Недвижимость, как и движимое имущество, может быть объектом преступного посягательства. В настоящее время недвижимым имуществом можно противоправным образом пользоваться, извлекая при этом имущественную выгоду (1), приобрести право на недвижимость (2), завладеть недвижимым имуществом (3). Судебно-следственная практика признает, что недвижимость не будет являться предметом таких преступлений, как кража, грабеж, разбой, присвоение либо растрата, хищение путем использования компьютерной техники, т.к. сам по себе захват недвижимости без оформления прав на нее не может рассматриваться в качестве хищения. О хищении недвижимости можно говорить в данном случае лишь тогда, когда в диспозиции уголовно-правовой нормы присутствует такое понятие как «приобретение права на имущество», например, в случае мошенничества или вымогательства.

Согласно п. 33 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 21 декабря 2001 г. № 15 «О применении судами уголовного законодательства по делам о хищениях имущества» завладение документами, выполняющими роль денежного эквивалента (ценными бумагами, знаками почтовой оплаты, талонами на проезд на транспорте и т.п.), которые непосредственно дают право на получение материальных ценностей или услуг, следует квалифицировать как оконченное хищение. Из приведенного разъяснения следует, что как таковое имущественное право не может быть признано предметом хищения, но если оно закреплено в документарном носителе, то в данном случае хищение следует признать оконченным с момента завладения таким носителем. Причем завладение не любым носителем, удостоверяющим имущественное право, дает основание прийти к такой квалификации, а лишь документом, дающим непосредственное право на получение имущества или услуг в будущем.

Экономический признак. В науке уголовного права доминирует положение, согласно которому предметом хищения может быть только вещь, имеющая определенную экономическую ценность. Экономическим отношениям собственности исторически присущи материальная основа и стоимостный признак, их объектом выступают экономические блага, [6] являющиеся результатом человеческой деятельности и имеющие физическую, телесную основу. Предметом хищения может быть только вещь, имеющая определенную экономическую ценность, т.е. способность удовлетворять определенные потребности человека (потребительская стоимость) и в которой в определенной мере овеществлен человеческий труд (меновая стоимость). Вещь, не способная удовлетворять определенные человеческие потребности ввиду ее невостребованности, не может являться предметом преступного посягательства. [7]

Читайте также:  Октмо по месту жительства как узнать

К числу одного из обязательных экономических признаков предмета хищения можно отнести процесс «перехода естественных ресурсов в класс предметов материального мира», т.е. речь идет о том, что для того, чтобы природные объекты можно было считать предметом хищения к имуществу должен быть приложен человеческий труд, выделяющий его из естественного состояния. Если природные ресурсы находятся в естественном состоянии, то независимо от того, завладеет ли преступник одним или сотней срубленных им деревьев, действует ли он в одиночку или в составе группы лиц, совершает порубку леса однократно, повторно или систематически, предмет его преступного воздействия всего лишь природное тело, лишенное стоимостных свойств, не «превращающих» его в товарно-материальную ценность как признака хищения имущества. [8] Предметом хищения может выступать лишь то имущество, в изготовление, добычу, выращивание или иное производство которого был вложен общественно полезный труд. Именно труд превращает предметы природы в товар. [9] Выловленные рыбы, добытые охотой звери и птицы, животные, выращенные для производства пушнины и другой продукции, либо животные содержащиеся в неволе (зоопарке, морском аквариуме) для удовлетворения культурных, научных и иных потребностей приобретают свойство товарно-материальных ценностей и в этом качестве могут быть предметом хищения. [10]

При решении вопроса о том, является ли предмет преступления природным богатством или имуществом, применяются следующие критерии: а) к предмету должен был быть приложен конкретно-определенный труд; б) посредством процесса труда индивидуально-определенный предмет должен был быть обособлен от специфически естественной материи (выделен из природной среды); в) предметы, производимые человеком на естественной основе и сохраняющие свои системные связи с природной средой, должны были быть продуктами незавершенного цикла товарного производства (урожай на корню, рыба в резервуаре, животные в питомнике и т.д.). [11]

Весьма важное значение в структуре экономического признака предмета хищения имеет статус имущества, т.е. находится оно в гражданском обороте или нет.

Основанием для признания объектов права является возможность вовлечения их в гражданский оборот, т.е. доступность объекта, его полезность, способность удовлетворять потребности людей. Хищение предметов, изъятых из оборота или ограниченных в обороте, несомненно, наносит вред отношениям собственности, но ввиду того, что законодатель отдает приоритет уголовно-правовой защите не отношениям собственности, а другим видам общественных отношений (общественная безопасность, здоровье населения, отношения в сфере управления), то такого рода хищения выделяются им в качестве самостоятельных преступлений. [12]

Хищение предметов, за которые установлена самостоятельная уголовная ответственность, не связанная с преступлениями против собственности

похитить можно книгу, видеокассету, диск и прочие материальные носители творческого труда вещественные предметы , но не произведение, мелодию и иные подобные продукты человеческого разума.

Шпаргалка по уголовному праву. Особенная часть | Страница 11 | Онлайн-библиотека

  • 1
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 37

Выбрать главу

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего может осуществляться как путем действия, так и путем бездействия.

Состав преступления – формальный. Поэтому оно считается оконченным в момент неисполнения (или ненадлежащего исполнения) обязанностей по воспитанию ребенка, сочетающегося с жестоким с ним обращением.

Субъективная сторона – прямой умысел.

Субъектом преступления могут быть родители или иное лицо, на которое возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, педагог или другой работник образовательного, воспитательного, лечебного либо иного учреждения, обязанный осуществлять надзор за несовершеннолетним.

Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей (ст. 157 УК РФ)

Статья предусматривает уголовную ответственность за два самостоятельных преступления: – злостное уклонение родителя от уплаты по решению суда средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста; злостное уклонение совершеннолетних трудоспособных детей от уплаты по решению суда средств на содержание нетрудоспособных родителей. Согласно ст. 8 °CК РФ родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. В ст. 87 СК РФ установлена обязанность трудоспособных совершеннолетних детей содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей. В случае, если средства на содержание (алименты) не представляются добровольно, они взыскиваются по решению суда и подлежат уплате ежемесячно.

Потерпевшие от деяния, описанного в ч. 1, – несовершеннолетние дети (или нетрудоспособные совершеннолетние дети), а в ч. 2 – нетрудоспособные родители.

Объективная сторона характеризуется, как правило, бездействием – злостным уклонением от уплаты алиментов, т. е. виновный не выполняет возложенных на него судом обязанностей по уплате алиментов.

Уклонение выражается в прямом отказе от выплат алиментов, а также сокрытии заработка или иного дохода, с которых производится удержание алиментов, уклонении от устройства на работу и т. д.

Злостным уклонением считается невыплата алиментов после письменного предупреждения, сделанного приставом-исполнителем.

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.

Субъектом преступления по ч. 1 статьи является родитель, а по ч. 2 – трудоспособные дети.

26. ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ХИЩЕНИЯ. ПРЕДМЕТ ХИЩЕНИЯ

Под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Признаки хищения:

1) изъятие и (или) обращение в пользу виновного или других лиц – предполагает извлечение чужого имущества из владения собственника или иного владельца и перевод данного имущества в обладание виновного;

2) противоправность изъятия и (или) обращения чужого имущества в пользу виновного или других лиц при хищении заключается в совершении этих действий, во-первых, в нарушение законодательства, регламентирующего порядок распределения материальных благ в государстве, и, во-вторых, в предусмотренных законом формах (кража, мошенничество, присвоение, растрата, грабеж и разбой);

3) безвозмездность характеризует хищение как изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц без возмещения его эквивалента и при отсутствии у лица намерения осуществить такое возмещение в будущем;

4) наличие прямого умысла, направленного на преступное завладение чужим имуществом с целью обращения его в свою пользу или передачу с корыстной целью другим лицам. Виновный всегда осознает не только общественную опасность своих действий, но и то, что имущество чужое. Он предвидит обязательное наступление материального ущерба для собственника или иного владельца имущества и желает этого. Предмет хищения – чужое имущество, которое может быть недвижимым и движимым. Под имуществом понимаются вещи, в создание которых вложен общественно необходимый труд человека, обосабливающий их от природного состояния.

Чужим является имущество, на которое лицо не имеет ни действительного, ни оспариваемого права собственности.

К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, т. е. объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты.

Вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги, признаются движимым имуществом.

Имущество как предмет хищения должно обладать совокупностью следующих признаков:

с социальной стороны – представлять собой именно имущество;

с правовой стороны – быть чужим для виновного;

с экономической стороны – иметь материальную ценность и определенную стоимость. Материальная ценность состоит в том, что имуществом признаются товарно-материальные и иные ценности, имеющие стоимость и ее денежное выражение – цену. Стоимость отражает объективную ценность вещи, ее общественную полезность;

с физической стороны – практически всегда являться движимым;

с позиции квалификации преступлений – находиться в свободном и бесконтрольном обороте.

27. КРАЖА, ЕЕ ОТЛИЧИЕ ОТ ГРАБЕЖА

Непосредственный объект преступления – право собственности.

Объективная сторона заключается в краже, под которой понимается тайное хищение чужого имущества.

Как тайное хищение чужого имущества (кража) следует квалифицировать действия лица, совершившего незаконное изъятие имущества в отсутствие собственника, или иного владельца этого имущества, или посторонних лиц либо хотя и в их присутствии, но незаметно для них. В тех случаях, когда указанные лица видели, что совершается хищение, однако виновный исходя из окружающей обстановки полагал, что действует тайно, содеянное также является тайным хищением чужого имущества.

Если присутствующее при незаконном изъятии чужого имущества лицо не сознает противоправность этих действий либо является близким родственником виновного, который рассчитывает в связи с этим на то, что в ходе изъятия имущества он не встретит противодействия со стороны указанного лица, содеянное следует квалифицировать как кражу чужого имущества. Если перечисленные лица принимали меры к пресечению хищения чужого имущества (например, требовали прекратить эти противоправные действия), то ответственность виновного за содеянное наступает по ст. 161 УК РФ.

Если в ходе совершения кражи действия виновного обнаруживаются собственником или иным владельцем имущества либо другими лицами, однако виновный, сознавая это, продолжает совершать незаконное изъятие имущества или его удержание, содеянное следует квалифицировать как грабеж, а в случае применения насилия, опасного для жизни или здоровья, либо угрозы применения такого насилия – как разбой.

Кража считается оконченной, если имущество изъято и виновный имеет реальную возможность им пользоваться или распоряжаться по своему усмотрению (например, обратить похищенное имущество в свою пользу или в пользу других лиц, распорядиться им с корыстной целью иным образом).

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и корыстной целью.

Субъект преступления – физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 14 лет.

Квалифицирующие признаки предусмотрены:

1) ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная:

– группой лиц по предварительному сговору;

– с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище;

– с причинением значительного ущерба гражданину;

– из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем;

Непосредственный объект преступления право собственности.

Добавить комментарий