С какого времени открывается наследство

Вступление в наследство

После смерти человека зачастую возникают вопросы, кто, в какой части и каким способом станет собственником его имущества.

Данная процедура в юридической литературе называется вступлением в наследство. Под этим термином понимается не только смена владельца какого-либо имущества, но и получение прав и обязанностей умершего. То есть помимо ценностей усопшего его родственники получат и его долги.

В соответствии с положениями ст. 1152 ГК РФ для того, чтобы у наследника была возможность распорядиться наследством, он должен его принять. Подробнее об этой процедуре расскажем далее.

Порядок вступления в наследство

После того, как наследодатель умер, претенденты на его собственность в течение определенного срока должны обратиться с соответствующим заявлением в нотариальную контору. Это нужно сделать по месту жительства наследодателя либо по месту нахождению наследуемого имущества. Период составляет полгода.

К заявлению необходимо приложить пакет документов, который свидетельствует о том, что у гражданина есть такое право.

Существует два способа наследования:

  • по закону — при таком способе отсутствует завещание, и наследство делится между претендентами в равных долях;
  • по завещанию — данный способ наследования подразумевает, что определенному наследнику может достаться все имущество или большая его часть. В таком случае воля наследодателя закрепляется в письменном документе, который называется завещанием.

Гражданин не имеет права вступать в свои права с условием или оговоркой, то есть получить в наследство дом, который находится в залоге, и отказаться выплачивать за него ипотеку.

Вступление в наследство

По завещанию

Наследодатель имеет право после своей смерти распорядиться принадлежащим ему имуществом так, как он считает нужным. То есть без всякого объяснения он может передать все определенному лицу или вообще оставить все ценности государству.

Воля наследодателя фиксируется в документе, который называется завещанием. Он может быть заверено нотариально или в государственном органе, который имеет подобные полномочия. Большая часть завещаний оформляется нотариально.

На момент составления данного документа наследодатель должен полностью отдавать отчет в своих действиях (ч. 2 ст. 1118 ГК РФ). Это значит, что он не должен употреблять алкоголь или наркотики, у него не должно быть психического заболевания.

Если такой факт будет установлен, то выражение последней воли гражданина будет признано недействительным. В этом случае происходит наследование по закону.

Есть категории наследников, которым в любом случае положена доля. Даже если в завещании содержится распоряжение о том, чтобы все имущество отошло определенному человеку, эти лица все равно получат причитающуюся им по закону часть имущества. К таким наследникам относятся нетрудоспособные дети и родители умершего.

По закону

Если нет завещания, то наследование производится по так называемым очередям. Основной принцип заключается в том, что более близкие родственники умершего получают имущество первыми:

  • к первой очереди относятся дети, супруги и родители;
  • ко второй очереди относятся братья и сестры умершего, а также его дедушка и бабушка;
  • к третьей очереди относятся дяди и тети;

При способе наследования по закону, как правило, наследство делится в равных долях между всеми претендентами.

Срок для вступления в наследство

Он составляет 6 месяцев с момента смерти наследодателя (ст. 1154 ГК РФ). Данный срок начинает истекать на следующий день после кончины гражданина.

В течение этого периода наследник обязан обратиться к нотариусу с заявлением о вступлении в права и документами, которые подтверждают его притязания.

Целью установления данного срока является необходимость выявления иных наследников, в том числе тех, которые имеют право на обязательную долю в имуществе. Также этот период необходим для того, чтобы кредиторы умершего могли получить свои деньги, обратив взыскание на его имущество.

Документы

В зависимости от того, каким способом лицо получает наследство, будет существенно отличаться перечень документов, которые необходимо предоставить нотариусу.

При наследовании по завещанию гражданин обязан предоставить следующие бумаги:

  • свидетельство о смерти гражданина;
  • заявление о вступлении в наследство;
  • документы, подтверждающие родство с умершим (свидетельство о рождении, паспорт);
  • документы на имущество умершего.

Как правило, дополнительно предоставляется копия или оригинал завещания, на основании которого нотариус выдает свидетельство о праве на наследство.

Получив данное свидетельство, наследник начинает переоформлять имущество на свое имя.

При наследовании по закону необходим следующий пакет документов:

  • паспорт;
  • документы, подтверждающие родство;
  • свидетельство о смерти;
  • бумаги об имуществе умершего.

Размер государственной пошлины

Размер пошлины за оформление наследства составляет:

  • 0,6 % от стоимости имущества, но не более 1 млн руб. — для лиц, которые не являются родственниками наследодателя;
  • 0,3 %, но не более 100 тыс. руб. — для родственников.

Правовые последствия пропуска срока для вступления в наследство

Если наследник пропустил срок, установленный законом для принятия наследства, то он лишается права на него. В таком случае у гражданина есть две возможности получить свою долю:

  • все претенденты подают в нотариальную контору заявление о том, что они согласны на включение пропустившего срок гражданина в общее число наследников;
  • если между претендентами нет согласия по данному вопросу, в таком случае наследник обращается в суд. Если причины пропуска срока для вступления в права уважительные, есть вероятность положительного решения судьи.

Резюме

Наследственное право относится к довольно сложной сфере отношений. Для того, чтобы разобраться в некоторых вопросах, необходимы не только знания законодательства, но и актуальной судебной практики.

В ряде случаев, особенно при пропуске срока на вступление в наследство, мы рекомендуем обратиться к нашим юристам, которые, имея глубокие познания в данном вопросе, смогут защитить ваши права.

Время открытия наследства: день или момент смерти?

Ананьева Клара Яковлевна, профессор кафедры гражданского права и процесса Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина, кандидат юридических наук, профессор.

Хлыстов Михаил Викторович, доцент кафедры гражданского права и процесса Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина, кандидат юридических наук.

В статье рассматривается вопрос о том, что является определяющим при установлении времени открытия наследства: день или момент смерти наследодателя. С учетом биологических, медицинских и юридических критериев делается вывод о том, что в законодательстве необходимо закрепить в качестве времени открытия наследства момент смерти наследодателя, а при его смерти при обстоятельствах, угрожающих жизни, — день смерти или момент смерти, при возможности его установления.

Одним из важнейших юридических фактов при наследовании является время открытия наследства. Оно имеет огромное значение для установления состава наследства, основания наследования, момента приобретения наследства, законодательства, подлежащего применению к отношениям наследования. Время открытия наследства определяет начало течения срока для принятия наследства, предъявления требований кредиторов по долгам наследодателя, охраны наследства, выдачи свидетельства о праве на наследство и других обстоятельств .

Подробно см.: Абраменков М.С. Юридическое значение открытия наследства // Наследственное право. 2015. N 2. С. 6 — 9.

Действующее законодательство ( п. 1 ст. 1114 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ)) говорит о трех случаях установления времени смерти наследодателя . При этом возникает вопрос, какую смерть имеет в виду законодатель применительно к ст. 1114 ГК РФ, поскольку, если говорить о смерти как чисто человеческом (в биологическом смысле слова) качестве, то можно выделить несколько видов смерти: фактическую (разрушение тела), биологическую (остановка жизненно важных функций организма), психическую (сумасшествие), социальную (уход из активной общественной и практической деятельности) . К этому следует добавить еще одну разновидность смерти — юридическую смерть, то есть объявление гражданина умершим при наличии условий, предусмотренных ст. 45 ГК РФ . Между тем не при всех названных видах смерти открывается наследство и наступает наследственное правопреемство.

Подробно см.: Блинков О.Е. О юридическом значении смерти в завещании // Наследственное право. 2012. N 2. С. 3 — 6; Блинков О.Е. Memento mori // Власть Закона. 2011. N 4. С. 43 — 53.

См.: Психология смерти и умирания: Хрестоматия / Сост. К.В. Сельченок. Минск: Харвест, 1998. С. 9.

См.: Ананьев А.Г., Чайка И.В. Прекращение обязательств по основаниям, не связанным с их фактическим исполнением: Монография / Под науч. ред. К.Я. Ананьевой. Рязань: Парус, 2008. С. 52.

Определяя время открытия наследства, законодатель связывает его с днем смерти наследодателя. Данное положение закреплено в п. 1 ст. 1114 ГК РФ в качестве общего положения. Помимо общего правила, в п. 1 ст. 1114 ГК РФ речь идет еще о двух случаях определения времени открытия наследства, когда наступает юридическая смерть гражданина. Под юридической смертью понимается объявление гражданина умершим в порядке, установленном законодательством РФ. В силу п. 1 ст. 1114 ГК РФ временем открытия наследства при объявлении гражданина умершим будет являться день вступления в законную силу решения суда, а в случае указания в решении суда дня предполагаемой смерти — день смерти, указанный в судебном акте. Таким образом, законодатель определяет время открытия наследства применительно к двум видам смерти — биологической и юридической, связывая его с днем открытия наследства.

При этом необходимо задаться вопросом, насколько это правильно и соответствует ли данный подход сущности биологической и юридической смерти, о которых речь идет в ст. 1114 ГК РФ. При ответе на поставленный вопрос нужно иметь в виду, что саму смерть можно рассматривать как процесс и конечный результат. Смерть как процесс (умирание), в сущности, начинается уже с первых минут рождения человека как биологического индивида. Этот процесс идет в течение всей его жизни. Конечный же результат этого процесса наступает в момент, когда прекращается его существование из-за остановки жизненно важных функций организма. При этом такая остановка или изменения в функционировании должны носить необратимый характер . В связи с этим на практике большое значение имеет вопрос именно о констатации времени (или момента) смерти физического лица. По справедливому замечанию В.Е. Лапшина, данный вопрос обостряется с развитием трансплантологии и реаниматологии . Между тем, поскольку смерть как юридический факт порождает различные правовые последствия, в том числе и открытие наследства, несомненное значение имеет факт ее фиксации в установленной законодательством процедурно-процессуальной форме. Во французском Гражданском кодексе, например, данной проблеме посвящена целая глава ( гл. IV «Об актах смерти»). В ней предусмотрена не только процедура оформления естественной смерти, но и насильственной смерти, а также мертворожденного ребенка, процедура составления акта о смерти после исполнения приговора о смертной казни и др.

См., напр.: Сулейманова С.А. Временные пределы гражданской правоспособности физического лица // Вестник Омского университета. Серия «Право». 2013. N 2 (35). С. 118; Мазур С., Цуканов В. Жизнь и здоровье граждан в системе личных неимущественных прав, охраняемых гражданским правом // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. 2009. N 5. С. 103.

См.: Лапшин В.Е. Смерть как правовое явление: Дис. … канд. юрид. наук. Владимир, 2005. С. 44 — 45.

Гражданский кодекс РФ данные отношения фактически не регламентирует . В Российской Федерации все названные вопросы регламентируются разнообразными нормативно-правовыми актами, имеющими различную юридическую силу. Согласно п. 5 ст. 66 ФЗ от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ (в ред. от 30.09.2015) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», констатация смерти гражданина должна осуществляться медицинским работником (врачом или фельдшером) и оформляться в виде протокола установления смерти человека. При этом во многих актах речь идет о констатации смерти как об определенном моменте, а не о дне смерти физического лица . Так, в Постановлении Правительства РФ от 20 сентября 2012 г. N 950 «Об утверждении Правил определения момента смерти человека, в том числе критериев и процедуры установления смерти человека, Правил прекращения реанимационных мероприятий и формы протокола установления смерти человека» применяется термин «момент смерти», поскольку в физиологическом смысле гражданин считается умершим с момента установки наличия ранних и (или) поздних трупных изменений (биологическая смерть) или на основании диагноза смерти мозга человека, т.е. при констатации гибели организма как единого целого. Сама констатация смерти наступает при смерти мозга, определяемой в соответствии с Инструкцией по констатации смерти человека на основании диагноза смерти мозга (утв. Приказом Минздрава РФ от 20 декабря 2001 г. N 460 «Об утверждении Инструкции по констатации смерти человека на основании диагноза смерти мозга» (зарегистрировано в Минюсте РФ 17.01.2002 N 3170)), а также при биологической смерти человека, выражающейся в посмертных изменениях во всех органах и системах, которые носят постоянный и необратимый характер . До этого момента человек считается живым, даже если он находится в состоянии так называемой комы.

См.: Фроловская Ю.И., Юдина Ю.В. Установление факта смерти // Наследственное право. 2015. N 3. С. 34 — 36.

В частности, категория «момент смерти (гибели)» употребляется при установлении тех или иных последствий и прав в таких нормах закона, как: ст. 9 Закона РФ от 22 декабря 1992 г. N 4180-1 «О трансплантации органов и (или) тканей человека» (в ред. от 29.11.2007); п. 2 ст. 48 Семейного кодекса Российской Федерации (Федеральный закон от 29 декабря 1995 г. N 223-ФЗ (в ред. от 13.07.2015)); подп. 2 п. 1 ст. 32.4 ФЗ от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (в ред. от 28.11.2015); ст. 66 ФЗ от 15 ноября 1997 г. N 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (в ред. от 31.12.2014); абз. 7 п. 5 ст. 45 ФЗ от 17 января 1992 г. N 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (в ред. от 05.10.2015); абз. 4 — 7 п. 4.2 ст. 20 Закона РФ от 26 июня 1992 г. N 3132-1 (в ред. от 14.05.2015) «О статусе судей в Российской Федерации».

Ранее действовавший Приказ Минздрава РФ от 4 марта 2003 г. N 73 «Об утверждении Инструкции по определению критериев и порядка определения момента смерти человека, прекращения реанимационных мероприятий» (зарегистрировано в Минюсте РФ 04.04.2003 N 4379) фактически утратил свою силу в связи с введением в действие ФЗ от 21.11.2011 N 323-ФЗ и Постановления Правительства РФ от 20.09.2012 N 950. Однако официально он не отменялся.

Документальное оформление этого установлено в Приказе Минздравсоцразвития РФ от 26 декабря 2008 г. N 782н «Об утверждении и порядке ведения медицинской документации, удостоверяющей случаи рождения и смерти» (в ред. от 27.12.2011) (зарегистрировано в Минюсте РФ 30.12.2008 N 13055) и письме Минздравсоцразвития РФ от 19.01.2009 N 14-6/10/2-178 «О порядке выдачи и заполнения медицинских свидетельств о рождении и смерти».

Несмотря на наличие соответствующих медицинских критериев констатации момента смерти, ГК РФ временем открытия наследства устанавливает не момент смерти, а день смерти наследодателя, хотя, как видно из изложенного, это разные явления. Умирание человека может идти достаточно длительное время, а смерть наступает в один момент, когда прекращаются функции важнейших органов организма. Поэтому именно с моментом смерти необходимо связывать время открытия наследства, в связи с чем можно считать своевременным проект ФЗ N 895685-6 «О внесении изменений в части первую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации, а также Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» , в соответствии с которым «временем открытия наследства» является момент смерти гражданина. Вносимое изменение имеет большое значение для случаев, когда в один и тот же день умирают граждане, находящиеся в родственных отношениях. Пункт 2 ст. 1114 ГК РФ в целях наследственного правопреемства таких лиц (коммориентов) считает умершими одновременно. Они не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них по отдельности. Действующее положение, безусловно, не учитывает интересы граждан, является несправедливым, ибо отсутствие у одного из таких граждан других родственников может привести к выморочности его имущества. Изменение же времени открытия наследства на «момент смерти» позволит более точно определить такой момент, в результате чего один из умерших будет считаться скончавшимся ранее, что даст другому возможность наследовать за первым.

Читайте также:  Что делать, если застройщик не спешит сдавать квартиры?

Данный законопроект был внесен в Государственную Думу 07.10.2015 П.В. Крашенинниковым. Законопроект включен в примерную программу законопроектной работы Государственной Думы в период осенней сессии 2015 года (декабрь) ( п. 79 протокола от 09.11.2015 N 264 заседания Совета Государственной Думы шестого созыва).

Вместе с тем необходимо отметить, что установление момента смерти еще неспособно в полной мере решить все вопросы, возникающие при наследовании лицами, признаваемыми в настоящее время коммориентами. В законе необходимо либо установить презумпцию или иные правила, из которых можно было бы утверждать, что второе лицо, скончавшееся позднее, согласно принять наследство, оставшееся после гражданина, скончавшегося в этот же день, но ранее. Соответствующие доработки необходимы ввиду того, что правила о фактическом принятии наследства в данном случае будут явно неприменимыми . Как вариант решения данной задачи, можно согласиться с предлагаемым С.А. Смирновым дореволюционным правилом о презумпции воли наследника на принятие наследства, пока не доказано обратное .

Подробно см.: Волгаев М.В., Ростовцева Н.В. Принятие наследства: доктрина и практика // Наследственное право. 2015. N 4. С. 20 — 26; Фиошин А.В. Фактическое принятие наследства : спорные вопросы правоприменения // Наследственное право. 2014. N 3. С. 39 — 42.

См.: Смирнов С.А. Фикция единовременной смерти в наследственном праве // Нотариальный вестник. 2015. N 5. С. 33 — 39.

Как указано выше, в п. 1 ст. 1114 ГК РФ закрепляется также время открытия наследства при объявлении судом гражданина умершим, осуществляемом по правилам ст. 45 ГК РФ, в которой указаны основания и порядок объявления гражданина умершим. При этом важными здесь являются три фактора: 1) обстоятельства, лежащие в основе объявления гражданина умершим; 2) кто объявляет гражданина умершим и 3) когда гражданин считается умершим. В соответствии со ст. 45 ГК РФ гражданин может быть объявлен умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожающих смертью или дающих основания предполагать его гибель от определенного несчастного случая, — в течение шести месяцев. Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть объявлен судом умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий. Объявить гражданина умершим может только суд. Учитывая данное положение и обстоятельства, в связи с которыми суд может объявить гражданина умершим, ГК РФ определяет и время открытия наследства. В названных случаях временем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда, а в случаях объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожающих смертью или дающих основания предполагать его гибель от определенного несчастного случая, — день его предполагаемой гибели. Поскольку, как было сказано выше, временем открытия наследства правильнее считать не день, а момент смерти гражданина, то следует согласиться с авторами приведенного выше законопроекта о целесообразности внесения уточнений в п. 1 ст. 1114 ГК РФ, заключающихся в том, что в случае признания гражданина умершим в день предполагаемой гибели временем открытия наследства будет день и момент его смерти, указанный в решении суда. Данное уточнение применимо к случаям, когда при объявлении гражданина умершим по обстоятельствам, угрожающим смертью, можно установить не только день, но и момент смерти (например, при крушении самолета).

Все изложенное выше позволяет утверждать, что смерть как конечный результат наступает в определенный момент, который и должен быть взят в качестве отправной точки при определении времени открытия наследства, что и должно найти отражение в Гражданском кодексе и иных федеральных законах. Вместе с тем реформирование законодательства должно быть продуманным и целостным и не порождать дополнительных правоприменительных проблем.

1. Абраменков М.С. Юридическое значение открытия наследства // Наследственное право. 2015. N 2. С. 6 — 9.

2. Ананьев А.Г., Чайка И.В. Прекращение обязательств по основаниям, не связанным с их фактическим исполнением: Монография / Под науч. ред. К.Я. Ананьевой. Рязань: Парус, 2008. 153 с.

3. Блинков О.Е. Memento mori // Власть Закона. 2011. N 4. С. 43 — 53.

4. Блинков О.Е. О юридическом значении смерти в завещании // Наследственное право. 2012. N 2. С. 3 — 6.

5. Волгаев М.В., Ростовцева Н.В. Принятие наследства: доктрина и практика // Наследственное право. 2015. N 4. С. 20 — 26.

6. Лапшин В.Е. Смерть как правовое явление: Дис. … канд. юрид. наук. Владимир, 2005. 180 с.

7. Мазур С., Цуканов В. Жизнь и здоровье граждан в системе личных неимущественных прав, охраняемых гражданским правом // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. 2009. N 5. С. 100 — 104.

8. Психология смерти и умирания: Хрестоматия / Сост. К.В. Сельченок. Минск: Харвест, 1998. 103 с.

9. Смирнов С.А. Фикция единовременной смерти в наследственном праве // Нотариальный вестник. 2015. N 5. С. 33 — 39.

10. Сулейманова С.А. Временные пределы гражданской правоспособности физического лица // Вестник Омского университета. Серия «Право». 2013. N 2 (35). С. 110 — 120.

11. Фиошин А.В. Фактическое принятие наследства : спорные вопросы правоприменения // Наследственное право. 2014. N 3. С. 39 — 42.

12. Фроловская Ю.И., Юдина Ю.В. Установление факта смерти // Наследственное право. 2015. N 3. С. 34 — 36.

Как вступить в наследство

В первом случае принятие наследства происходит по завещанию. Во втором — по наследственному договору, в остальных — по закону (в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации). Наследственный договор имеет приоритет перед завещанием, завещание — перед наследованием по закону. Во всех ситуациях срок для принятия наследства, в течение которого вы должны обратиться к нотариусу с заявлением, — полгода с момента открытия наследства .

Если вам неизвестно, оставил ли ваш умерший родственник завещание или наследственный договор, подавайте заявление нотариусу о принятии наследства по закону. После открытия наследственного дела нотариус проверит с помощью единой информационной системы нотариата, оставил ли умерший завещание или наследственный договор.

Перед визитом к нотариусу вы можете проверить, открыто ли наследственное дело и у кого оно находится. Воспользуйтесь сервисом на сайте Федеральной нотариальной палаты: введите в форму ФИО наследодателя и — если известны — дату рождения и смерти.

Если в реестре открытых наследственных дел есть эта информация, вы увидите ФИО нотариуса и адрес его нотариальной конторы.

Если наследников нет, или никто из них не вступил в наследство, или все отказались от него, то имущество, входящее в наследство, признается выморочным и переходит в государственную или городскую собственность.

2. Какие родственники могут претендовать на наследство по закону?

В случае наследования по закону (если умерший не оставил завещания или наследственного договора), имущество в равных долях распределяется между наследниками первой очереди. Если наследников первой очереди нет или они не заявили о своих правах на наследство (или написали отказ от него), наследует вторая очередь и так далее. Всего существует восемь очередей наследников:

  • наследники первой очереди — дети, супруг и родители наследодателя;
  • наследники второй очереди — полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери, дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя);
  • наследники третьей очереди — полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя;
  • наследники четвертой очереди — прадедушки и прабабушки наследодателя;
  • наследники пятой очереди — дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);
  • наследники шестой очереди — дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети);
  • наследники седьмой очереди — пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя;
  • наследники восьмой очереди — те, кто не входят в круг наследников предыдущих семи очередей, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним. При наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. При отсутствии других наследников, а также в случаях, если никто из наследников предшествующих очередей не имеет права наследовать (либо никто из них не принял наследства или все отказались от него), такие нетрудоспособные иждивенцы наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.

3. Кто может претендовать на обязательную долю в наследстве?

Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле. Это значит, что если вы имеете право на обязательную долю наследственного имущества, то вы наследуете свою долю независимо от содержания завещания или наследственного договора. На обязательную долю в наследстве имеют право:

  • несовершеннолетние или нетрудоспособные дети умершего;
  • нетрудоспособные супруг и родители умершего;
  • нетрудоспособные иждивенцы умершего.

Такие наследники имеют право на получение наследственного имущества в размере не менее половины доли, которая причиталась бы им при наследовании по закону, даже в том случае, если они указаны в завещании, но им завещано меньше половины причитающейся по закону доли.

Обязательную долю выделяют из завещанного имущества только в том случае, если завещано все наследственное имущество или его незавещанной части не хватит для осуществления права на обязательную долю. При этом законодательством предусмотрена возможность уменьшения обязательной доли, но не увеличения. В ряде случаев наследники вправе требовать в судебном порядке уменьшить обязательную долю или отказать в ее присуждении.

Если наследник претендует на имущество из наследственного фонда, обязательную долю он не получит. Наследник может отказаться от прав (пункт 5 статьи 1124 Гражданского Кодекса РФ) на имущество наследственного фонда в пользу обязательной доли.

4. Что такое «наследование по завещанию»?

С помощью завещания можно на случай смерти распорядиться имуществом следующим образом:

  • завещать имущество (в том числе то, которое планируется приобрести в будущем) любым лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону;
  • любым образом определить доли наследников в наследстве;
  • лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону без объяснения причин;
  • указать в завещании другого наследника (подназначить наследника) на случай, если первый назначенный им наследник или наследник по закону умрет или по каким-то причинам не примет наследство;
  • возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера;
  • возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, в том числе действие по погребению наследодателя в соответствии с его волей;
  • возложить на одного или нескольких наследников обязанность содержать принадлежащих завещателю домашних животных и осуществлять уход за ними;
  • назначить душеприказчика (исполнителя завещания) независимо от того, является ли такое лицо наследником; исполнителями могут быть выразившие согласие физические и юридические лица;
  • включить в завещание иные распоряжения.

Завещание может быть составлено единолично или же совместно с супругом . Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве. Завещание является тайной и разглашается только после открытия наследства. При этом завещатель в любой момент может отменить или изменить свою волю до наступления смерти и не обязан сообщать об этом кому-то.

Завещание должно быть составлено в письменной форме в личном присутствии дееспособного на тот момент завещателя и удостоверено нотариусом. Удостоверение завещания другими лицами допускается в исключительных случаях . Кроме того, завещатель может сделать закрытое завещание , о содержании которого никому не будет известно до его смерти.

Если вы находитесь в чрезвычайных обстоятельствах , угрожающих вашей жизни, вы вправе составить и подписать завещание в простой письменной форме в присутствии двух свидетелей. После того, как чрезвычайные обстоятельства прошли и завещатель остался жив, такое завещание теряет силу через месяц после прекращения таких обстоятельств, если завещатель не привел его в установленную законом форму.

Наследственный договор имеет приоритет над завещанием.

5. Что такое наследственный договор?

Принципиальная разница между завещанием и наследственным договором в том, что наследники по наследственному договору осведомлены о воле наследодателя и условиях, которые должны быть выполнены для получения наследства, а наследники по завещанию — нет, так как завещание является тайной.

Наследственный договор заключается между наследодателем и любым из лиц, которые могут призываться к наследованию, и может содержать:

  • условия, которые определяют круг наследников и порядок перехода прав на имущество к пережившим наследодателя сторонам договора и третьим лицам;
  • условие о душеприказчике;
  • обязанности сторон договора совершить какие-либо не противоречащие закону действия имущественного или неимущественного характера;
  • оговоренные обстоятельства , в зависимости от которых наступят те или иные последствия.

Свобода наследственного договора ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве.

Наследственный договор подписывается всеми сторонами и заверяется нотариально. Если кто-то из участников договора откажется от наследства, договор все равно сохраняет свою силу в отношении прав и обязанностей других его сторон.

Читайте также:  Что будет за утерю паспорта

Наследодатель вправе отказаться от такого договора в одностороннем порядке в любое время, но все стороны этого договора должны быть уведомлены об этом, а затем им должны быть возмещены убытки, связанные с исполнением договора.

После заключения наследственного договора наследодатель вправе распоряжаться принадлежащим ему имуществом как он хочет, даже если это лишит лицо, которое может быть призвано к наследованию, прав на это имущество.

Как вступить в наследство

Получение наследства сложно назвать частым событием в жизни человека. Стоит ли удивляться тому, что далеко не все имеют представление о том, какие действия необходимо предпринимать в подобной ситуации. Тем более с учетом характерной особенности российского законодательства, связанной с частым внесением изменений.

Поэтому имеет смысл рассмотреть ответ на вопрос, как вступить в наследство, более подробно, отдельно рассмотрев наиболее спорные или сложные с юридической точки зрения нюансы.

Кто может рассчитывать на наследство

Под наследованием понимается переход активов и имущественных прав человека к наследникам. Общий порядок процедуры регламентирован Разделом V третьей части ГК РФ. В соответствии с положениями данного законодательного акта, события после смерти наследодателя развиваются по одному из двух сценариев – в зависимости от того, оставил он завещание или нет.

Если нет завещания

В данной ситуации происходит наследование по закону, когда права на имущество умершего человека определяются с учетом степени родства. По этому критерию наследники делятся на семь или очередей. К первой относятся самые близкие родственники, включая:

Во вторую очередь включены братья и сестры, а также бабушки с дедушками. Принцип распределения активов и имущественных прав умершего предельно прост.

Право на наследство сначала получают наследники первой очереди. Только в случае их отсутствия дело доходит до следующей. Внутри одной очереди все наследники имеют равные права.

К сказанному необходимо добавить три юридически важных момента. Первый касается иждивенцев, которые имеют право на наследство и присоединяются к любой из очередей.

Второй связан с так называемым наследование по праву представления. Это сложная с правовой точки зрения ситуация, когда в разделе имущества участвуют внуки и другие потомки наследников первой очереди в случае, когда последние умерли после смерти наследодателя.

Третий юридический нюанс касается общего имущества супругов. В этом случае жена или муж умершего человека получают право на половину нажитых в браке активов в дополнение к правам наследника первой очереди. Другими словами, в данной ситуации действует не только наследственное, но и семейное право, которое регламентируется положениями Семейного кодекса РФ.

Если завещание есть

Завещание представляет собой документ, в которой наследодатель сам устанавливает перечень наследников и порядок распределения имущества между ними. Обязательным требованием к документу становится нотариальное заверение. Важно отметить, что в число наследников могут быть включены не только родственники, но и любые другие люди, например, друзья или коллеги, и даже организации – как коммерческие, так и социальные или благотворительные.

Оформление завещания не означает потерю прав так называемых обязательных наследников. К ним относятся нетрудоспособные или несовершеннолетние близкие родственники (супруг, дети, родители), а также иждивенцы. Их прав защищаются законом дополнительно, что выражается в распределении имущества сначала между ними и только потом – в соответствии с текстом завещания.

Обязательным родственникам причитается половина того, что они получили бы при наследовании в порядке очереди.

Отдельного упоминания заслуживает еще одна ситуация – когда в завещании распределяется не все имущество. Остальные активы наследуются по закону, то есть в соответствии с очередностью наследников.

Наследственный договор

Завещание оформляется наследодателем самостоятельно. Информировать о нем наследников или нет – решат только он сам. Информация, которая содержится в завещании, считается тайной.

Но законодательство предусматривает и другой формат схожего по смыслу документа, который называется наследственным договором. Он заключается между наследодателем и любым из наследников (или несколькими из них) и содержит условия получения наследства.

Наследственный договор, как и завещание, заверяется у нотариуса и может быть отменен по желанию наследодателя в любой момент.

Жестких требований к его содержанию законодательство не предусматривает. Обычно в договор включаются следующие сведения:

  • правила определения наследников;
  • порядок перехода прав на имущество;
  • условия назначения душеприказчика;
  • обязанности наследников, выполнение которых необходимо для получения наследства (не вступающие в противоречие с законодательством);
  • другие обстоятельства и условия, влияющие на распределение активов наследодателя.

Важно отметить, что наследственный договор имеет большую юридическую силу, чем завещание. Другими словами, при наличии обоих документов, действует первый.

Кто не может получить наследство

В законодательстве, а конкретно – в статье 1117 ГК РФ, содержится термин «недостойные наследники». Он обозначает лиц, которые совершили неправомерные действия в отношении других наследников или самого наследодателя. Обязательное дополнительное требование – подтверждение факта правонарушения в виде судебного решения.

Недобросовестными наследниками признаются следующие лица:

  • родители, которые официально лишены родительских прав, а потому не могут наследовать имущество после смерти детей;
  • наследники, которые в силу закона обязаны были содержать наследодателя, но уклонились от этого;
  • наследники, пытавшиеся увеличить собственную долю наследства или создававшие препятствия перед другими наследниками.

Важное значение для присвоения наследнику статуса недобросовестного имеет очередность двух событий – принятия соответствующего решения и составления завещания. Каждая подобная ситуация рассматривается индивидуально, а правовую оценку ей способен дать только грамотный юрист, который специализируется на наследственном законодательстве.

Что может входить в наследство, а что нет

Наследство формируется из вещей и иного имущества умершего человека, а также принадлежащих ему имущественных прав и обязанностей. Другими словами, наследованию подлежат не только активы, но долги наследодателя, которые распределяются аналогичным образом между наследниками.

Исключение составляют те имущественные права и долги, которые напрямую связаны с личностью умершего человека. К ним относятся алименты, выплаты в качестве возмещения вреда или ущерба, причиненного здоровью и жизни наследодателя или третьих лиц. Не подлежат включению в наследство нематериальные блага, в том числе неимущественные права.

Как узнать о завещании

Обычно наследодатель не скрывает факт составления завещания, так как тайной считается только содержание документа. В праве составителя предоставить потенциальным наследникам копию оформленных у нотариуса распоряжений насчет собственного имущества.

Отсутствие у наследников информации об оформлении завещания и тем более его содержании не ведет к нарушению их прав. Дело в том, что нотариус, который открывает наследственное дело в соответствии с установленными правилами, в течение суток обязан проверить факт наличия завещания. Сделать это несложно, так как любые подобные документы заносятся в общефедеральную базу данных, ведением которой занимается нотариат.

Если завещание оформлено, нотариус внимательно изучает его содержание, после чего извещает всех упомянутых в нем людей. Если их контакты ему неизвестны, допускается информирование заинтересованных лиц посредством объявления в СМИ.

Это не означает, что потенциальный наследник должен ожидать вестей от нотариуса. Самый простой способ получить интересующую его информацию – обратиться в нотариальную контору, которая должна вести наследственное дело. Нотариус обязан предоставить запрашиваемые сведения в установленном законом порядке.

Как вступить в наследство

Наследственное дело открывает нотариус в соответствии с правилами территориальной принадлежности, которые устанавливают местные власти. В общем случае речь идет о последнем месте официальной или временной регистрации умершего. Главное, что необходимо сделать наследнику для вступления в наследство – обратиться к нотариусу, который открыл наследственное дело, до истечения полугода после смерти наследодателя.

Этап №1. Обращение к нотариусу

нотариальная палата

Установить, в какую нотариальную контору нужно обратиться, предельно просто. Для этого достаточно обратиться в региональную нотариальную палату, координаты которой можно найти на официальном сайте Федерального ведомства.

Все, что требуется от наследника для заведения дела – предъявить паспорт, удостоверяющий личность. По закону не нужно даже свидетельства о смерти, хотя некоторые нотариусы не желают самостоятельно запрашивать его, что входит в их обязанности. Результатом такой спорной с юридической точки зрения политики сотрудников нотариата становится отказ в открытии наследственного дела. Поэтому лучше, проще и правильнее предоставить вместе с паспортом свидетельство о смерти наследодателя.

Во время визита к нотариусу необходимо оформить два заявления – на открытие дела и на принятие наследства. Образцы обоих документов предоставляются на месте.

реестр наследственных дел

В обязанности нотариуса входит подробное информирование наследника о том, какие документы потребуются для вступления в наследство дополнительно. Если наследственное дело открыто другим родственником, а данных о сделавшем это нотариусе нет, получить подобные сведения можно на официальном онлайн-ресурсе, ведением которого также занимается Федеральная нотариальная палата. Для поиска достаточно указать ФИО умершего, а также две даты – день рождение и день смерти.

Отдельного упоминания заслуживает еще один интернет-ресурс, в котором отражаются данные по розыску наследников, объявленному нотариусами в рамках открытых наследственных дел. Он размещается на официальном сайте ФНП по следующему адресу. Поиск ведется по ФИО умершего человека, оставившего наследство.

Важно напомнить, что обратиться к нотариусу нужно до истечения полугода со смерти наследодателя. Следствием этого правила становится невозможность вступления в наследство до окончания этих шести месяцев.

Единственным исключением становится получения в пределах 100 тыс. руб. с банковского счета наследодателя с обязательным целевым их расходованием на организацию похорон. Разрешение на снятие денег дает нотариус, к которому наследник обращается с мотивированным заявлением.

Этап №2. Предоставление необходимых документов

Вступление в наследство предусматривает сбор и предоставление нотариусу комплекта документов. С некоторой долей условности они подразделяются на две категории. В первую входят обязательные в любой ситуации, во вторую – те, которые требуется подать в зависимости от вида наследуемого имущества.

Обязательная документация

Два основных документа – заявления на открытие наследственного дела и вступление в наследство – упомянуты выше. К ним требуется приложить:

  • свидетельство о смерти наследодателя;
  • документы, подтверждающие родство с умершим (одно из свидетельств – о рождении или о браке) – при вступлении в наследство по закону;
  • альтернативный вариант – завещание – при вступлении в наследство по этому документу;
  • документ о последнем месте регистрации умершего, например, выписку из домовой книги или лицевого счета.
Дополнительная документация

В зависимости от способа вступления в наследство и вида наследуемого имущества можно выделить несколько наиболее типичных ситуаций. При возникновении каждой из них на практике требуется предоставление нескольких дополнительных документов:

  1. Дом, квартира или другая недвижимость. В этом случае необходимо доказать, что недвижимость – жилая или нежилая – входит в состав наследства. Проще всего сделать это, предъявив правоустанавливающие документы, например, договор купли-продажи, обмена или дарения, ДДУ и т.д.

Альтернативный вариант – предоставление свидетельства о регистрации прав собственности или, что оформляется в последние годы – выписки из ЕГРН. Хотя обычно нотариус самостоятельно направляет запрос в региональное подразделение Росреестра для подтверждения прав собственности. В некоторых случаях – при регистрации права собственности до конца января 1998 года – необходимо дополнительно получить в БТИ и передать нотариусу справку, составленную по форме №2.

  1. Земельный участок. С юридической точки зрения, земля также относится к объектам недвижимости. Поэтому в данной ситуации снова потребуется предъявить правоустанавливающие документы. Запрос в Росреестр на получение сведений из ЕГРН нотариус осуществляет самостоятельно. Хотя ничто не мешает предоставить выписку самому заявителю.
  2. Транспортное средство. Для наследования автомобиля необходимо предоставить нотариусу ПТС, регистрационное свидетельство, правоустанавливающие документы и результаты независимой оценки стоимости авто.
  3. Наследование через суд. Такой способ вступления в наследство практикуется в двух случаях. Первый – если наследник не обратился к нотариусу в установленный полугодовой срок (дополнительное условие – уважительная причина, например, болезнь). Второй – наследование незарегистрированных прав собственности. В обоих случаях потребуется предоставить в суд:
    1. исковое заявление;
    2. документальное подтверждение оплаты государственной пошлины;
    3. подтверждающие позицию заявителя документы.

    Этап №3. Оплата госпошлины

    Нотариальные действия по оформлению наследства оплачиваются в виде государственной пошлины. Ее величина определяется в зависимости от двух факторов – статуса наследника и рыночной стоимости наследуемых активов. Последняя определяется на основании независимой экспертизы, которая проводится аккредитованной специализированной организацией.

    Размер государственной пошлины

    Супруг

    Дети (включая усыновленных)

    Родители

    Родные братья и сестры (одновременно по отцу и матери)

    0,3% от рыночной цены активов

    Все остальные

    0,6% от рыночной цены активов

    От уплаты госпошлины освобождены такие категории наследников:

    • недееспособные;
    • несовершеннолетние и их представители;
    • проживающие в одной квартире или доме и зарегистрированные.

    Шаг №4. Получение свидетельства о праве наследования и регистрация имущества

    По истечении установленного срока нотариус выдает наследникам свидетельство. Полученное имущество необходимо зарегистрировать соответствующим образом – недвижимость в Росреестре, автомобиль – в ГИБДД.

    Что понимается под наследством?

    Наследство – это имущество и имущественные права или обязательства умершего человека, которые подлежат распределению между наследниками.

    Какие способы наследования существуют в России?

    Сегодня наследование осуществляется одним из двух способов: по завещанию (если такой документ официально оформлен и заверен у нотариуса, к нему же приравнивается наследственный договор) или по закону (во всех остальных случаях).

    Какие наследники относятся к первой очереди?

    Самый близкие родственники – супруги, дети, родители.

    Кто входит в число обязательных наследников?

    Несовершеннолетние или недееспособные дети, нетрудоспособные или недееспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы.

    В течение какого времени нужно обратиться к нотариусу?

    Закон устанавливает необходимость обращения к нотариусу в течение полугода. Если срок пропущен, возможно его восстановление, но только с согласия других наследников или по суду.

    5. Открытие наследства

    В соответствии со ст. 1113 ГК РФ наследство открывается со смертью гражданина.

    Временем открытия наследства является момент смерти гражданина.

    По ранее действовавшему законодательству временем открытия наследства являлся день смерти гражданина, который фиксировался в свидетельстве о его смерти. Исходя из этого, граждане, умершие в один и тот же день, считались умершими одновременно
    и не наследовали друг после друга, а к наследованию призывались наследники каждого из них. С введением нового правила об определении времени открытия наследства граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга только в том случае, если момент смерти каждого из таких граждан установить невозможно.

    Факт смерти и время смерти гражданина подтверждаются свидетельством о смерти, выданным органом, уполномоченным производить государственную регистрацию актов гражданского состояния.

    Свидетельство о смерти на территории Российской Федерации выдается органом записи актов гражданского состояния или органом местного самоуправления муниципального образования, на территории которого отсутствует орган записи актов гражданского состояния, а также центром предоставления государственных и муниципальных услуг. В случае смерти гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации — консульским учреждением Российской Федерации (п. 1, 2, 2.2, 3 ст. 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»). Правила о государственной регистрации смерти установлены в главе VIII Федерального закона от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния».

    Согласно ст. 1113 ГК РФ объявление судом гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина. При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, — день и момент смерти, указанные в решении суда.

    Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя.
    В соответствии со ст. 20 ГК РФ местом жительства признается то место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. Местом жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей — родителей, усыновителей или опекунов. Место последнего постоянного или преимущественного жительства наследодателя может быть установлено судом.

    В случаях, когда последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. Если это наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества — место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части (ст. 1115 ГК РФ).

    Если определить место открытия наследства по указанным правилам невозможно, то оно устанавливается в судебном порядке.

    В том случае, когда последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, находилось на территории иностранного государства, место открытия наследства определяется на основании международных договоров Российской Федерации, в том числе на основании двустороннего договора Российской Федерации и соответствующего иностранного государства (ст. 1186 ГК РФ).

    При отсутствии международного договора место открытия наследства, может быть определено двумя способами. Во-первых, в соответствии с п.1 ст. 1224 ГК РФ — по праву страны, где наследодатель имел последнее место жительства. При этом наследование недвижимого имущества определяется по праву страны, где находится это имущество, а наследование недвижимого имущества, которое внесено в государственный реестр
    в Российской Федерации, — по российскому праву. Во-вторых, в соответствии с п. 2 ст. 1115 ГК РФ — по месту, где находится наследственное имущество.

    принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Нематериальные блага, неимущественные права и обязанности, а также имущественные права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя (право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина и др.) в состав наследства не входят. это место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. Место жительства гражданина может подтверждаться документами, удостоверяющими его соответствующую регистрацию в органах регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации. При отсутствии у физического лица места жительства на территории РФ его местонахождение может определяться по месту его пребывания. последнее место жительства наследодателя. Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории РФ, неизвестно или находится за ее пределами, то местом открытия наследства признается место нахождения такого наследственного имущества. Если такое наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества – место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. умерший гражданин, имущество которого переходит другим лицам в порядке наследования.

    Раздел V. Наследственное право (ст. 1110 – 1185)

    • Глава 61. Общие положения о наследовании (ст. 1110 – 1117)
      • Статья 1110. Наследование
      • Статья 1111. Основания наследования
      • Статья 1112. Наследство
      • Статья 1113. Открытие наследства
      • Статья 1114. Время открытия наследства
      • Статья 1115. Место открытия наследства
      • Статья 1116. Лица, которые могут призываться к наследованию
      • Статья 1117. Недостойные наследники
      • Статья 1118. Общие положения
      • Статья 1119. Свобода завещания
      • Статья 1120. Право завещать любое имущество
      • Статья 1121. Назначение и подназначение наследника в завещании
      • Статья 1122. Доли наследников в завещанном имуществе
      • Статья 1123. Тайна завещания
      • Статья 1124. Общие правила, касающиеся формы и порядка совершения завещания
      • Статья 1125. Нотариально удостоверенное завещание
      • Статья 1126. Закрытое завещание
      • Статья 1127. Завещания, приравниваемые к нотариально удостоверенным завещаниям
      • Статья 1128. Завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках
      • Статья 1129. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах
      • Статья 1130. Отмена и изменение завещания
      • Статья 1131. Недействительность завещания
      • Статья 1132. Толкование завещания
      • Статья 1133. Исполнение завещания
      • Статья 1134. Исполнитель завещания
      • Статья 1135. Полномочия исполнителя завещания
      • Статья 1136. Возмещение расходов, связанных с исполнением завещания
      • Статья 1137. Завещательный отказ
      • Статья 1138. Исполнение завещательного отказа
      • Статья 1139. Завещательное возложение
      • Статья 1140. Переход к другим наследникам обязанности исполнить завещательный отказ или завещательное возложение
      • Статья 1140.1. Наследственный договор
      • Статья 1141. Общие положения
      • Статья 1142. Наследники первой очереди
      • Статья 1143. Наследники второй очереди
      • Статья 1144. Наследники третьей очереди
      • Статья 1145. Наследники последующих очередей
      • Статья 1146. Наследование по праву представления
      • Статья 1147. Наследование усыновленными и усыновителями
      • Статья 1148. Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя
      • Статья 1149. Право на обязательную долю в наследстве
      • Статья 1150. Права супруга при наследовании
      • Статья 1151. Наследование выморочного имущества
      • Статья 1152. Принятие наследства
      • Статья 1153. Способы принятия наследства
      • Статья 1154. Срок принятия наследства
      • Статья 1155. Принятие наследства по истечении установленного срока
      • Статья 1156. Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия)
      • Статья 1157. Право отказа от наследства
      • Статья 1158. Отказ от наследства в пользу других лиц и отказ от части наследства
      • Статья 1159. Способы отказа от наследства
      • Статья 1160. Право отказа от получения завещательного отказа
      • Статья 1161. Приращение наследственных долей
      • Статья 1162. Свидетельство о праве на наследство
      • Статья 1163. Сроки выдачи свидетельства о праве на наследство
      • Статья 1164. Общая собственность наследников
      • Статья 1165. Раздел наследства по соглашению между наследниками
      • Статья 1166. Охрана интересов ребенка при разделе наследства
      • Статья 1167. Охрана законных интересов несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно дееспособных граждан при разделе наследства
      • Статья 1168. Преимущественное право на неделимую вещь при разделе наследства
      • Статья 1169. Преимущественное право на предметы обычной домашней обстановки и обихода при разделе наследства
      • Статья 1170. Компенсация несоразмерности получаемого наследственного имущества с наследственной долей
      • Статья 1171. Охрана наследства и управление им
      • Статья 1172. Меры по охране наследства
      • Статья 1173. Доверительное управление наследственным имуществом
      • Статья 1174. Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану наследства и управление им
      • Статья 1175. Ответственность наследников по долгам наследодателя
      • Статья 1176. Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах, производственных кооперативах
      • Статья 1177. Наследование прав, связанных с участием в потребительском кооперативе
      • Статья 1178. Наследование предприятия
      • Статья 1179. Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства
      • Статья 1180. Наследование вещей, ограниченно оборотоспособных
      • Статья 1181. Наследование земельных участков
      • Статья 1182. Особенности раздела земельного участка
      • Статья 1183. Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию
      • Статья 1184. Наследование имущества, предоставленного наследодателю государством или муниципальным образованием на льготных условиях
      • Статья 1185. Наследование государственных наград, почетных и памятных знаков
      третья (ст. 1110 – 1224)Глава 61. >>
      Общие положения о наследовании (ст. 1110 – 1117)
      Содержание
      Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ)

      © ООО “НПП “ГАРАНТ-СЕРВИС”, 2022. Система ГАРАНТ выпускается с 1990 года. Компания “Гарант” и ее партнеры являются участниками Российской ассоциации правовой информации ГАРАНТ.

      Портал ГАРАНТ.РУ (Garant.ru) зарегистрирован в качестве сетевого издания Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором), Эл № ФС77-58365 от 18 июня 2014 г.

      Наследники — в очередь: как разделить недвижимость без завещания

      В случае отсутствия завещания, все имущество наследователя будет распределяется между наследниками по закону

      Ситуация, когда человек умирает, не оставив завещания, — не редкость. И тогда за его недвижимость могут разгореться судебные тяжбы между родственниками. Вместе с экспертами разбираемся, кто имеет первоочередное право на недвижимость, и как правильно разделить наследство по закону.

      Эксперты в статье

      • Сергей Поляков, член комиссии Федеральной нотариальной палаты по имиджу, взаимодействию со СМИ и общественными организациями
      • Вадим Ткаченко, юрист, СЕО и основатель консалтинговой группы vvCube
      • Инесса Токарева, нотариус города Томари
      • Муса Абдурахманов, партнер, адвокат бюро АБ «Щеглов и Партнеры»
      • Григорий Скрипилев, руководитель юридической практики компании «Интерцессия»
      • Виктория Шакина, управляющий партнер московской коллегии адвокатов «Юрсити»

      Завещание позволяет наследодателю распределить имущество по своему усмотрению, не ограничиваясь кровным родством или семейными узами. Если завещания нет, все имущество умершего будет распределяется между наследниками по закону, уточняет управляющий партнер московской коллегии адвокатов «Юрсити» Виктория Шакина.

      Очередность наследников

      Согласно статьям 1141-1151 ГК РФ, наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности:

      • первая очередь: супруг или супруга, дети, родители и внуки;
      • вторая очередь: братья и сестры, дедушки и бабушки, племянники и племянницы;
      • третья очередь: дяди и тети, а также двоюродные браться и сестры;
      • четвертая очередь: прабабушки и прадедушки;
      • пятая очередь: двоюродные бабушки или дедушки, двоюродные внуки и внучки;
      • шестая очередь: двоюродные дяди и тети, двоюродные племянники и племянницы, двоюродные правнуки и правнучки;
      • седьмая очередь: отчимы и мачехи, пасынки и падчерицы. Право на наследство они получают только в случае, если больше никто из родственников не может его получить.

      «Есть наследники, которые имеют обязательную долю, даже если они не включены в завещание. Это несовершеннолетние дети наследодателя, его нетрудоспособные дети, родители и супруг, нетрудоспособные наследники по закону, которые были на иждивении минимум год до смерти наследодателя. А также иждивенцы, которые не считаются наследниками по закону, если они нетрудоспособны не менее года и жили с наследодателем», — говорит партнер, адвокат бюро АБ «Щеглов и Партнеры» Муса Абдурахманов.

      Согласно статье 1154 российского Гражданского кодекса, подать заявление о принятии наследства нотариусу нужно в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Днем открытия наследства является день смерти гражданина или день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим (статья 1114 ГК).

      Есть практика признания наследника недостойным, если он умышленно умолчал о наличии других наследников по закону, чем лишил их наследства

      Есть практика признания наследника недостойным, если он умышленно умолчал о наличии других наследников по закону, чем лишил их наследства (Фото: Владимир Астапкович/ИТАР-ТАСС)

      Кто еще может попасть в первую очередь наследников

      Правом получить собственность умершего гражданина обладают все его дочери и сыновья. По словам руководителя юридической практики компании «Интерцессия» Григория Скрипилева, в число наследников первой очереди по закону включаются все дети умершего, а не только те, кто появился в браке.

      Вот, кто входит в их число:

      • удочеренные или усыновленные дети. Они приравниваются к собственным дочерям или сыновьям и обладают теми же правами, что другие претенденты, относящиеся к первой очереди;
      • дети умершего, родившиеся вне брака. Для получения прав наследования достаточно записи в свидетельстве о рождении;
      • дети, прошедшие через процедуру признания отцовства. Если этот факт признан судебным решением, то такие граждане получат права, которые имеют остальные претенденты, относящиеся к первой очереди;
      • не родившиеся на момент смерти наследодателя дети. Они должны появиться на свет не позднее десяти месяцев после открытия наследства.

      Документы для вступления в наследство по закону

      • свидетельство о смерти наследодателя, либо судебное решение о признании человека умершим;
      • паспорт, удостоверяющий личность заявителя;
      • документы, подтверждающие наличие родственных связей с наследодателем (свидетельство о браке, свидетельство о рождении);
      • правоподтверждающие документы на объект недвижимости (свидетельство о государственной регистрации права, выписка из ЕГРН).

      Споры о наследстве до суда доведут

      По словам члена комиссии Федеральной нотариальной палаты по имиджу, взаимодействию со СМИ и общественными организациями Сергея Полякова, есть практика признания наследника недостойным, если он умышленно умолчал о наличии других наследников по закону, чем лишил их наследства.

      «Вопросы возникают и вокруг такой категории как нетрудоспособные наследники. Здесь важно учесть, что нетрудоспособными сейчас признаются не только инвалиды, но и граждане предпенсионного возраста — женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет. И здесь уже может возникнуть спорная ситуация, когда у умершего, к примеру, есть дети, которые приняли наследство после отца, а отец, не зарегистрировав новый брак, проживал с женщиной, которой на момент его смерти уже исполнилось 55 лет, но она еще не получала пенсию и жила на обеспечении наследодателя. Такая сожительница может признать себя иждивенкой в судебном порядке и также наследовать долю имущества наследодателя», — разъясняет нотариус города Томари Инесса Токарева.

      Как обойтись без суда

      Если наследники приняли наследство и договорились между собой о том, кому какое конкретно имущество должно отойти, то оно может быть разделено по соглашению между ними.

      «В этом случае наследники могут обратиться к нотариусу для удостоверения соглашения о разделе наследственного имущества. Соглашение, в которое входит недвижимое имущество, в том числе, соглашение о выделении из наследства доли одного или нескольких наследников, может быть заключено после выдачи свидетельства о праве на наследство», — объясняет Сергей Поляков.

      Наследники могут обратиться к нотариусу для удостоверения соглашение о разделе наследственного имущества

      Наследники могут обратиться к нотариусу для удостоверения соглашение о разделе наследственного имущества (Фото: Александр Артеменков/ТАСС)

      Когда лучше продать наследство

      Вариант продажи наследуемого имущества и дележ полученных денег выгоден, если наследников по закону несколько, но все они — дальние родственники покойного, считает юрист, основатель консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.

      Какова роль нотариуса

      Соглашение о разделе наследственного имущества должно быть обязательно удостоверено нотариусом. Здесь его главная задача в том, чтобы выслушать всех наследников, выявить их реальную волю и обеспечить равную защиту их прав и законных интересов.

      «Нотариус гарантирует законность такого соглашения. Например, нотариус следит, чтобы разделу подлежало только имущество, входящее в наследственную массу», — поясняет нотариус города Томари Инесса Токарева.

Ссылка на основную публикацию
Для любых предложений по сайту: [email protected]